Понятием субъекта гражданско-правовых отношений охваты­вается круг лиц, являющихся участниками имущественных и тесно связанных с ними личных неимущественных отношений, регули­руемых с помощью норм гражданского права. Субъекты гражданских, как и субъекты всех иных, правоотношений именуются лицами. Понятие «лица» является родовым, распространяющимся на всех участников гражданско-право­вых отношений: физических лиц – граждан и юридических лиц – хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперати­вов, государственных и муниципальных унитарных предприятий и др.

В соответствии с действующим законодательством в качестве субъектов гражданско-правовых отношений могут выступать РФ, субъекты Федерации и муниципальные образования. На них также распространяется понятие «лица».

Понятие субъекта гражданско-правовых отношений является юридическим понятием, правовой категорией. Это означает, что только законодатель определяет характер и содержание требований, предъяв­ляемых к данной категории, а при необходимости вносит в них изменение. В первую очередь это относится к понятию и содержанию таких, в равной мере касающихся как физических, так и юридических лиц, требований, своего рода их приз­на­ков и черт, как обладаниеими правоспособностью и дееспособностью.

Среди субъектов гражданско-правовых отношений законода­тель выделяет в первую очередьграждан – физических лиц. В Граж­данском кодексе РФ глава «Граждане (физические лица)» отнюдь не случайно предшествует главе «Юридические лица». Термин и понятие «гражданин» указывает, как известно, на постоянную политико-право­вую связь лица с государством, на наличие взаимных политических и иных прав и обязанностей у лица и государства. В силу этого логично предположить, что гражданское законодательство, используятермин и понятие «гражданин», адресу­ется исключительно к гражданам Россий­ской Федерации. Но вместе с тем оно устанавливает, что правила (нормы), содержащиеся в граждан­ском законодательстве, применяются­ и к отношениям «с участием иностранных граждан, лиц без граж­данства и иностранных юридичес­ких лиц, если иное не предусмотре­но федеральным законом».

Правоспособность физического лица – участника гражданско-правовых отношений (гражданская правоспособность) определяется в Гражданском кодексе РФ как «способность иметь гражданские права и нести обязанно­сти» (п. 1 ст. 17). Социально-юридическая значимость гражданской правоспособности заключается в том, что она выступает как некое условие, а точнее – предпосылка возникновения и соответ­ственно реализации субъективных прав и юридических обязанностей. Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. Все граждане (физические лица) обладают правоспособностью в равной мере. Суть и содержание гражданской правоспособности состоят в совокупности тех имущест­вен­ных и личных неимущественных, связанных с имущественными, прав и обязанностей, которыми физическое лицо в законном порядке может обладать.

В ст. 18 ГК РФ законодатель попытался дать пере­чень такого рода имущественных и личных неимущественных прав, кото­рые составляют содержание правоспособности граждан РФ, т.е. тех гражданских прав, которыми они могут обладать.

В соответствии с данной статьей граждане России могут:

1) иметь имущество на праве собственности;

2) наследовать и завещать его;

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом дея­тельностью;

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

6) избирать место жительства;

8) иметь иные имущественные и личные не­имущественные права.

Определяя понятие и раскрывая содержание правоспособности физи­ческих лиц, законодатель в то же время предусматривает гарантии ее сохранения и беспрепятственного осуществления. В ст. 22 ГК РФ в связи с этим говорится, что «никто не может быть ограничен в правоспособно­сти и дееспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных за­коном» и что «полный или частичный отказ гражда­нина от правоспособ­ности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом».

Наряду с правоспособностью физическое лицо – участник гражданско-правовых отношений должно обладать и дееспособностью. Под гражданской дееспособностью физического лица пони­мается спо­соб­ность гражданина своими действиями приобретать и осущест­влять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан­нос­ти и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ).

В практическом плане обладание дееспособностью означает наличие у гражданина способности лично совершать те или иные юридически значимые действия, иметь гражданские обязанности, а также нести ответственность за неисполнение этих обязанностей и при­чи­ненный имуществен­ный вред. Суть и содержание дееспособности заключаются именно в том, что физическое лицо – гражданин обладает следующими способностями:

Своими дейст­виями приобретать гражданские права и создавать для себя обязанности;

Самостоятельно осуществлять эти права и исполнять обязанности;

Нести ответственность за их неисполнение.

По сравнению с правоспособностью, которая принадлежит в равной мере каждому физическому лицу, дееспособность не является одинаковой для всех граждан. Законодатель различает несколько видов дееспособности: полную дее­способность, дееспособность несовершен­нолетних в возрасте от 14 до 18 лет и дееспособность несовершен­нолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

Полная дееспособность наступает у физических лиц с наступ­ле­нием их совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. В тех случаях, когда законом допускается вступление в брак до дости­жения совершеннолетия, лицо, не достигшее 18-летнего возраста, приобретает согласно ГК РФ дееспособность в полном объеме со времени вступ­ления в брак. Полная дееспособность наступает у несовершеннолетнего лица и то­гда, когда по достижении 16-летнего возраста гражданин работает по тру­довому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринима­тельской деятельностью.

В соответствии с действующим гражданским законодатель­ством «объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечи­тельства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии тако­го согласия – по решению суда» (п. 1 ст. 27 ГК РФ).

Наряду с полной дееспособностью законодатель предусмат­ривает существование также неполной (частичной) дееспособности – дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать лишь следующие действия:

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые и иные сдел­ки, предусмотренные законом.

Во всех других случаях при совершении тех или иных сделок они действуют лишь с письменного согласия своих законных предста­вителей – родителей, усыновителей или попечителя. По сделкам, которые несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совер­шать самостоятельно, они также самостоятельно несут имущественную ответственность в соответствии с Гражданским кодексомРФ.

Разновидностью неполной (частичной) дееспособности является дееспособность несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних). Согласно ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно лишь следующие сделки:

1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определен­ной цели или для свободного распоряжения.

Все иные сделки несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет не мо­гут совершать самостоятельно. От их имени все иные сделки могут совер­шать только их родители, усыновители или опекуны. Имущественная ответственность по сделкам малолетних, в том числе и по тем, которые совершены ими самостоятельно, несут их родители, усыновители и опекуны, если не докажут, что обязательство было наруше­но не по их вине. Эти же лица отвечают также и за вред, причиненный малолетними.

В соответствии с действующим гражданским законодатель­ством допускается ограничение дееспособности физических лиц, при­чем не только тех, ко­торые обладают полной дееспособностью, но и тех, которые имеют непол­ную (частичную) дееспособность. В отно­шении последних ГКРФ предусматривает, что при наличии доста­точных оснований «суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ог­раничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восем­надцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработ­ком, стипендией или иными доходами» (п. 4 ст. 26). Исключение составля­ют те случаи, когда имела место эмансипация, или же когда лицо в соот­ветствии с законом вступило в брак до достижения совер­шенноле­тия и тем самым приобрело полную дееспособность.

В отношении лиц, обладающих полной дееспособностью, ГК РФ устанавливает, что физические лица – граждане, которые вследст­вие злоупотребления спиртными напитками или наркоти­ческими средствами ставят свои семьи в тяжелое материальное положение, могут быть ограничены судом в дееспособности в порядке, предусмот­ренном гражданским процессуальным законодательством. Над каждым из этих лиц устанавливается попечительство. Лицо, ограниченное в дееспособности, может совершать самостоятель­но только мел­кие бытовые сделки. При отпадении оснований, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, суд отменяет это ограничение. На основании решения суда отменяется также установленное над гражданином попечительство (пп. 1, 2 ст. 30).

Наряду с ограничением дееспособности в ГК РФ предусмат­ривается также возможность признания гражданина недееспособным, которая может быть признана только судом и в порядке, установ­ленном гражданским процессуальным законодательством. Основанием для такого признания является психическое расстройство лица, вследствие которого оно не может понимать значения своих действий или руководить ими. После признания лица недееспособным над ним устанавли­вается опе­ка. Опекун совершает все сделки от имени лица, признанного недееспо­собным. В случае отпадения оснований, в силу которых гражданин был при­знан недееспособным, суд признает его таковым, а на основании решения суда отменяется установленная над ним опека.

Наряду с гражданами – физическими лицами участниками гражданско-правовых отношений являются также организации, созда­вае­мые для участия в имущественном обороте, – юридические лица.

Основные признаки юридического лица, закрепленные в законодательном порядке, следующие:

1) наличие в собственности, хо­зяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, т.е. имущественная обособ­ленность одной организации – юридического лица от других;

2) организационное единство организации – юридического лица, выступление его в виде целостного объединения, структурно распадающегося, однако, в ряде случаев на различные подразде­ления и имеющего свои управленческие органы;

3) выступление в иму­щественном обороте и во всех иных делах от своего имени;

4) самостоятельная имущественная ответственность организации – юридического лица по своим обязательствам;

5) способность не только приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, но и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

6) наличие самостоятельного баланса и сметы.

Правоспособность юридического лица, как и его дееспособ­ность, возникает в момент создания юридического лица и прекра­щает­ся в мо­мент завершения его ликвидации. Моментом создания юриди­чес­кого лица считается согласно закону мо­мент его государственной регистрации. Ст. 51 ГК РФ предписывает, что юридическое лицо «подле­жит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации юридических лиц». Отказ в госу­дарственной регистрации по мотивам нецелесообраз­но­сти созда­ния юри­ди­ческого лица не допускается. Любой отказ в регистра­ции юриди­чес­кого лица, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.

Моментом прекращения существования юридического лица считается в соответствии с ГК РФ завершение ликвидации юридичес­кого лица. Согласно п. 8 ст. 63 ГК РФ «ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим суще­ствование после внесения об этом записи в единый государственный ре­естр юридических лиц».

Отдельными видами деятельности юридические лица могут заниматься только на основании специального разрешения – лицензии. Перечень та­ких видов деятельности определяется в законодательном порядке. В тех случаях, когда для занятия той или иной деятельностью требует­ся получение лицензии, право юридического лица осуществлять эту деятельность возникает с момента получения такой лицензии или же в ука­занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено в действующем законодательстве.

В зависимости от характера деятельности юридических лиц действую­щее гражданское законодательство подразделяет их на два вида: коммерче­ские и некоммерческие организации. К коммерческим организациям – юридическим лицам отно­сятся такие организации, которые основной целью своей деятель­ности ставят извлечение при­были. Получаемая при этом прибыль распределяется между учредите­лями, участниками возникающих при этом гражданско-правовых отноше­ний. Юридические лица, являющиеся коммерческими организа­циями, мо­гут создаваться в таких формах, как хозяйственные товари­щества и обще­ства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

К некоммерческим организациям – юридическим лицам отно­сят­ся такие организации, которые не имеют целью своей деятель­ности извлечение прибыли и распределение ее между участниками некоммерческой органи­зации. Юридические лица, являющиеся неком­мер­ческими организа­циями могут создаваться в таких формах, как потребительские коопе­ра­тивы, общественные и религиозные организа­ции (объединения), финансируемые собственником учреждений, бла­гот­во­рительные и иные фонды. Неком­мерческие организации могут создаваться и в других формах, предусмот­ренных законом. Некоммер­чес­кие организации могут осуществлять предпринимательскую деятель­ность лишь в той мере, в какой это служит достижению целей, ради которых они созданы, и в какой мере это соответствует данным целям.

Наряду с коммерческими и некоммерческими организациями гражданское законодательство допускает «создание объединений ком­мер­ческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов» (ст. 50 ГК РФ).

Юридические лица, как и физические лица – участники граж­данско-правовых отношений, по своим обязательствам несут иму­щест­венную ответственность. Они отвечают по обязательствам всем принадлежащим им имуществом. При этом учредитель (участник) юридического лица или собственниц его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица. В свою очередь юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника

Наряду с регламентацией порядка образования, деятельности и ответственности юридических лиц гражданское законодательство пре­дус­матривает также условия и порядок их ликвидации. Этому посвящен целый ряд статей ГК РФ. Юридическое лицо в России может быть ликвидировано какпо решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредитель­ными документами, так ипо решению суда. Причинами его ликвидации в первом случае могут быть:

Истечение срока, на который было создано юридическое лицо;

Достижение целей ради которой оно создавалось,

Признание судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носи­ли неустрани­мый характер.

Основаниями для ликвидации юридического лица в судебном порядке могут служить:

1) осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);

2) осуществление деятельности, запрещенной законом;

3) осуществление деятельности, сопровождающейся «неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов»;

4) «системати­ческое осуществление общественной или религиозной организацией (объ­единением), благотворительным или иным фондом деятельности, проти­воречащей его уставным целям»;

5) иные случаи, предусмотренные ГК РФ (п. 2 ст. 61).

Юридическое лицо, которое является коммерческой организа­цией либо действует в форме потребительского кооператива, благотво­ри­тельно­го или иного фонда, ликвидируется также в соответствии со ст. 65 («Несостоятельность (банкротство) юридического лица») ГК РФ вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Ликвидация юридического лица влечет за собой его прекраще­ние без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Гражданский кодекс РФ (гл.3) под гражданами понимает все категории физических лиц: и граждан РФ, и иностранцев, и лиц без гражданства (апатридов). Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Псевдонимами в гражданско-правовых отношениях могут пользоваться только авторы произведений.

Гражданская правоспособность (т.е. способность иметь гражданские права) возникает с момента рождения и прекращается моментом смерти. Гражданский кодекс при этом предусматривает возможность объявления гражданина пропавшим без вести или умершим в силу судебного решения. Если в течение года в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, суд по заявлению заинтересованных лиц может принять решение об объявлении его безвестно отсутствующим. В этом случае имущество гражданина, при необходимости постоянного управления им, передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства. Это лицо действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом попечительства.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом. Этот управляющий имеет права заключать от своего имени любые сделки в интересах отсутствующего владельца, в том числе осуществлять необходимые расходы за счёт доходов от имущества. В договоре о доверительном управлении определяется сумма вознаграждения управляющего за его труды.

Суд может объявить гражданина и умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания:

а) в течение пяти лет при нормальных условиях;

б) в течение шести месяцев, если гражданин пропал при обстоятельствах, угрожавших его жизни или дававших основания предполагать несчастный случай;

в) в течение двух лет после окончания военных действий, если он был на войне и находился на театре боевых действий (ст.45 ГК РФ).

Объявление гражданина умершим влечёт за собой правовые последствия, аналогичные естественной смерти, т. е. открывается наследство, брак считается прекращённым и в книге актов гражданского состояния делается соответствующая запись. Если же гражданин объявляется сам или обнаруживается место его пребывания, то суд отменяет своё решение, имущество, полученное наследниками, возвращается, если оно сохранилось, лица, купившие его имущество, но знавшие, что он жив, безвозмездно возвращают это имущество. Деньги и ценные бумаги на предъявителя не возвращаются.

«Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права». Очевидно, что это содержание определяется характером гражданско-правовых отношений, о которых шла речь выше.

Очевидно, также, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) не может возникнуть с момента рождения.

В этой связи Гражданский кодекс РФ устанавливает неполную дееспособность малолетних (детей от 6 до 14 лет), которые могут совершать мелкие бытовые сделки, например, покупать себе мороженое, а также участвовать в сделках дарения (получать в подарок велосипед). Неполная дееспособность подростков (от 14 до 18 лет) означает, что они могут самостоятельно распоряжаться своими доходами (стипендией, например), но сделки с принадлежащим им имуществом могут совершать только с согласия родителей, (подробнее – в ст.26 ГК РФ). Полная дееспособность наступает с 18 лет, но в случаях регистрация брака по достижении 16 лет, эмансипации от воли родителей подростка, имеющего трудовой или предпринимательский доход, Гражданский кодекс допускает обретение полной дееспособности с этого возраста. Признать психически больного человека недееспособным, а алкоголика или наркомана - ограниченно дееспособным может только суд (ст.ст.29,30 ГК РФ). Правоспособность недееспособного лица реализует своими действиями назначаемый ему опекун.

Юридические лица (это также изобретение древнеримских юристов)- это организации, которые, как и физические лица наделены индивидуальными свойствами, позволяющими им быть субъектами (участниками) гражданско-правовых отношений.

Соответствующие признаки юридического лица сформулированы в ст.48 ГК РФ.Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом и денежными средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личине неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Все юридические лица можно подразделить на коммерческие, целью которых является извлечение прибыли, и некоммерческие, целью которых является удовлетворение нематериальных благ. При этом некоммерческие организации также могут заниматься коммерческой деятельностью, но лишь для достижения своих уставных целей и не должны делить прибыль между своими членами. Более конкретное представление о существующих организационно-правовых формах юридических лиц дает следующая таблица:

Таблица 1

Хозяйственные товарищества являются объединениями физических лиц для предпринимательской деятельности, при этом учредители товарищества не только совместно управляют им, но и несут солидарную ответственность по его обязательствам.

Хозяйственные общества - это объединение не лиц, а капиталов. Общества ограниченной ответственности отличаются от товариществ не только более сложной структурой органов управления, но и тем, что его учредители не несут ответственности по обязательствам ООО.

Акционерные общества в зависимости от характера размещения акций и уровня публичности отчетов об их деятельности делятся на закрытые (ЗАО) и открытые (ОАО).

ОАО проводит свободную продажу своих акций, а ЗАО, число акционеров в которых не должно превышать 50, обязывает своих членов продавать свои акции преимущественно другим его акционерам.

Уставной капитал унитарных предприятий не делится на паи, вклады, акции, как у товариществ и обществ, т.к. собственником имущества ГУПов и МУПов является государство или муниципальные образования, которые как учредители определяют уставные цели их деятельности и утверждают состав их органов управления.

Производственные кооперативы – это объединения работников, которые одновременно являются сособственниками имущества своей организации, поэтому они имеют право на часть прибыли своего кооператива и выбирают его органы управления, исходя из принципа-один человек- один голос», а не исходя из количества акций, как в АО.

Общественные объединения могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций. Они существуют в различных организационно-правовых формах: общественные движения, организации, органы общественной самодеятельности, религиозные общества, профсоюзы, политические партии.

Учреждение - это организация, созданная собственником (частным, государственным или муниципальным) для осуществления функций некоммерческого характера. Учреждения (научные, образовательные, культурные) финансируются учредителем полностью или частично. При недостатке собственных средств их долги оплачиваются учредителем (субсидиарная, т.е. дополнительная ответственность).

Благотворительный фонд -это не имеющая членства некоммерческая организация, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, переданного в ее собственность учредителями. Образовав фонд и передав ему в собственность определенное имущество, учредители утрачивают все имущественные права в отношении него. Высшим органом фонда является его попечительский совет, действующий на общественных началах, руководствуясь лишь теми целями, которые учредители определили ему в уставе, и положениями законодательства.

Некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах, называется объединением юридических лиц (ассоциацией или союзом). Участниками такого объединения не могут выступать граждане или государство.

Объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов, называется потребительским кооперативом. Правовое положение потребительского кооператива во многом схоже с производственным кооперативом и в плане организационной структуры, и точки зрения прав участников. Однако члены потребительского кооператива не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности и, по общему правилу, не отвечают по его долгам.

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, предусмотренный ст. 116-123 ГК РФ, не является исчерпывающим. Он уже существенно расширился за счет специальных нормативных актов, регулирующих деятельность отдельных видов некоммерческих организаций - государственных корпораций, некоммерческих партнерств, автономных учреждений и др.

Анализ различных форм юридических лиц позволяет также пояснить содержание вещных прав и их отличие от обязательственных прав. Дело в том, что хозяйственные товарищества и общества являются собственниками принадлежащего им имущества. Их учредители при этом не имеют вещных прав, но имеют права на распределение прибыли и участие в управлении своей организацией, с которой они состоят в обязательственных отношениях.

Учредители унитарных предприятий являются собственниками их имущества, которое передается в хозяйственное ведение данного предприятия. Право хозяйственного ведения имуществом, как разновидность вещного права раскрыто в ст.ст.294 – 295 ГК РФ.

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определяет предмет и цели его деятельности, реорганизует его и ликвидирует. Он назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества, имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, в том числе произведённой продукцией, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами;

Казенные предприятия и учреждения распоряжаются принадлежащим им имуществом на другом вещном праве - праве оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК). Это означает, что они владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества. Казенные предприятия и учреждения обладает гораздо меньшей самостоятельностью, чем унитарные предприятия, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения, порядок распределения доходов, полученных от их деятельности, определяется учредителем- собственником. Учреждения являются единственным видом некоммерческих организаций, обладающих не правом собственности, а лишь правом оперативного управления имуществом. Однако, учредители общественных и религиозных организаций, фондов, объединений юридических лиц не имеют вещных прав в отношении имущества, переданного юридическому лицу, и не имеют обязательственных прав в отношении самих юридических лиц.

Чтобы закончить перечень основных вещных прав упомянем здесь еще одно вещное право – сервитут. Сервитут - ограниченное право пользования чужой вещью Примером личного сервитута может быть право членов семьи нанимателя пользоваться жильем нанимателя. Если сервитут устанавливается в интересах неопределённого круга лиц, то он оформляется правовой нормой и называется публичным сервитутом. Под земельным сервитутом понимается право ограниченного пользования соседним земельным участком в целях обеспечения прохода и проезда через него, прокладки и эксплуатации линий коммуникаций (трубопровода, водопровода, линий электропередач, канализации и др.), а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута (ст. 274 ГК РФ). Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута, спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута. Кроме земельных, существуют жилищные и лесные сервитуты. Но подчеркнем еще раз, что все перечисленные выше вещные права являются производными от базового права собственности, более подробный анализ которого будет проведен в четвертом разделе данной темы.

а) понятие и виды субъектов правоотношений

Никакие правоотношения невозможны, если нет их участников. Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами.

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица (не только российские, но и иностранные).

В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Понятие "лица" относится ко всем субъектам гражданских прав. Подраздел 2 ГК именуется "Лица" и включает главы с названием "Граждане" и "Юридические лица".

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

1. Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.

2. Российские и иностранные юридические лица.

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Гражданские правоотношения могут возникать между всеми субъектами гражданского права в любом их сочетании.

Таким образом, субъектами гражданских правоотношений, являются люди и их объединения (юридические и физические лица) выступающие в качестве носителей предусмотренных законом прав и обязанностей.

Следует отметить, однако, что в некоторых случаях субъектом правоотношения могут быть не только люди или их общность. В некоторых странах, в частности, в Англии, существует ряд норм, в которых субъектами правоотношений являются животные.

В правоотношении возможно несколько или даже неограниченное число субъектов, но с юридической точки зрения в нем все равно просматриваются две противоположные стороны - управомоченная и правообязаная. Как на управомоченной, так и на обязанной стороне могут выступать одно или несколько лиц (субъектов).

Активная самостоятельная деятельность субъектов гражданских правоотношений возможна лишь при наличии у них составных элементов гражданской правосубъектности (способности лица быть участником гражданских правоотношений со всеми вытекающими отсюда последствиями):

· Правоспособности (способности субъекта иметь гражданские права и обязанности) (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Следует обратить внимание, на то, что содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а лишь возможность их иметь (ст. 18 ГК РФ).

· Дееспособности (способности субъекта своими действиями осуществлять права и нести обязанности) (ст. 21 ГК РФ). Дееспособность включает и деликтоспособность - способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения.

· Деликтоспособности (способности отвечать за гражданские правонарушения).

· Вменяемости (являющейся условим уголовной ответственности).

Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской правосубъектности. В целом правосубъектность является одной из обязательных юридических предпосылок правоотношений.

Правоспособность возникает с момента рождения человека (регистрации юридического лица) и прекращается со смертью человека (ликвидацией юридического лица).

Иногда закон признает возможность иметь гражданские права за еще не родившимся ребенком.

Так, например, наследником по закону может быть любое лицо, зачатое до смерти наследодателя и родившийся после его смерти.

Отрыв правоспособности от дееспособности может иметь место в отношении граждан, поскольку они обладают способностью взросления и постепенного приобретения определенных волевых и психических качеств. б) Физические лица

Человек субъект множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. Однако гражданское законодательство для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет другое понятие "гражданин". В ГК РФ используется также понятие "физические лица", однозначное понятию "граждане" (п. 2 ст. 1).

Согласно ст. 17 ГК РФ правоспособность, т.е. возможность иметь любое право или обязанность из предусмотренных или допускаемых законом, признается в равной мере за всеми гражданами и неотделима от человека, который правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья - физического или психического. Новорожденный, душевнобольной или слабоумный обладают гражданской правоспособностью в той же мере, что и взрослый здоровый человек; так же, как и он, они могут стать субъектами разнообразных гражданских прав.

Равенство гражданской правоспособности всех людей, на которых распространяется действие Российского законодательства, вытекает из провозглашенных и гарантированных гл. 2 Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина и призвана способствовать реализации конституционных прав и свобод граждан. Глава 2 Конституции РФ предопределяет содержание гражданской правоспособности и прямо перечисляет многие из её элементов.

Статья 18 Гражданского Кодекса РФ перечисляет, только основные, наиболее значимые гражданские права, к которым относится: право собственности на имущество; право наследования и завещания; право заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица; совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах. Этот перечень не является исчерпывающим. Перечисленные права регулируются и защищаются нормами ГК РФ, им посвящены специальные разделы или главы.

Правоспособность гражданина прекращается только его смертью, т.е. прекращением существования гражданина как субъекта права.

От правоспособности невозможно отказаться и она не может быть никем ограничена. Сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны (ч. 3 ст. 22 ГК РФ). Однако допускается ограничение правоспособности "в случаях и в порядке, установленных законом" (ч. 1 ст. 22 ГК РФ). Так, правоспособность для конкретного гражданина может быть ограничена на основании нормы права в судебном или административном порядке, например, приговором суда, осуждающим его к лишению свободы или постановлением об административном аресте. Возможны такие ограничения правоспособности осужденных, как запрет занимать определенные должности (например, в правоохранительных органах), либо заниматься определенной (например, предпринимательской) деятельностью. Существует также возможность некоторых ограничений правоспособности иностранных граждан по сравнению с российскими. Например, лишь граждане России могут входить в состав экипажа воздушных и морских судов или осуществлять частную детективную деятельность. Специальные ограничения гражданской правоспособности могут вводиться в порядке ответной меры для граждан тех государств, в которых имеются такие ограничения для российских граждан.

Принудительное ограничение правоспособности нельзя смешивать с лишением гражданина отдельных субъективных прав. Так, конфискация имущества по приговору суда означает лишение гражданина права собственности на определенные вещи и ценности, но не связана с ограничением правоспособности.

Дееспособность, как и правоспособность, по юридической природе субъективное право. Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их правоспособности - можно сказать, что дееспособность есть предоставленная гражданину возможность реализации своей правоспособности собственными действиями.

Наиболее существенными элементами содержания гражданской дееспособности являются способность к самостоятельному совершению сделок (сделкоспособность), и возможность нести самостоятельную ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность). В качестве ее элемента выделяется возможность гражданина заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, для чего он должен пройти государственную регистрацию.

Согласно ст. 22 ГК РФ никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Таким образом, дееспособность, так же, как и правоспособность, неотчуждаема и не может быть никем ограничена, в том числе и по воле самого гражданина.

Однако дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает наличие у него определённых качеств: способности понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения, которые зависят от его возраста и от состояния психики.

Различают следующие виды дееспособности: 1) полная 2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 3) дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объёме Полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, то есть достигшими 18-летнего возраста. Иногда ГК РФ допускает наступление полной дееспособности и до достижения лицом 18-летнего возраста (например, при вступлении в брак).

Несовершеннолетние от 6 до 18 лет и недееспособные совершеннолетние граждане наделены неполной (частичной) дееспособностью, при которой за гражданином признаётся право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом.

Так, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, если они не требуют специальной формы; сделки по распоряжению средствами, специально предоставленными малолетнему с согласия родителей или опекуна для определённой цели или для свободного распоряжения (ст. 28 ГК РФ).

Хотя по достижении гражданином 18-летнего возраста он получает дееспособность в полном объеме, суд может признать недееспособным также и совершеннолетнего гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ), который в этом случае лишается права на совершение любых сделок, даже мелких бытовых. Такому гражданину назначается опекун, который и совершает от его имени сделки, а также несёт ответственность как по этим сделкам, так и за вред, причинённый недееспособным.

В отличие от невменяемости (ст. 21 УК РФ), когда лицо на момент совершения преступления (т.е. в прошлом) не могло осознавать своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие психического расстройства (по которым УК РФ подразумевает также и временное расстройство, и иное болезненное состояние психики), гражданская недееспособность устанавливается при стойком душевном заболевании или слабоумии на момент рассмотрения дела в суде и для оценки будущих действий.

ГК РФ предусматривает также и такое понятие, как ограниченная дееспособность, основанием для применения которой судом может быть злоупотребление гражданином спиртными напитками или наркотическими средствами, повлекшее тяжёлое материальное положение его семьи (ст. 30 ГК РФ). То есть, если гражданин проживает один (не имеет семьи), данная норма к нему применена быть не может. Ограниченному в дееспособности лицу назначается попечитель. Объём дееспособности в этом случае ограничен даже по сравнению с 14-летними: такие граждане вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. В то же время ограничение в дееспособности не влияет на самостоятельность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут ответственность по обязательствам, вытекающим из договоров и других совершенных ими сделок, а также отвечают за причинённый ими вред.

Правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права. Индивидуализация субъектов может осуществляться различными признаками, тесно связанными с тем, идет ли речь о гражданах, юридических лицах или иных субъектах. Такими признаками для граждан являются имя, место жительства и акты гражданского состояния.

Индивидуализация каждого отдельного гражданина осуществляется, прежде всего, по его имени. Имя гражданин получает при рождении. Все гражданские права гражданин вправе приобретать только под своим собственным именем. Однако законом предусмотрены случаи, когда гражданин имеет право действовать под вымышленным именем (псевдонимом), либо вообще не пользоваться именем, например, при опубликовании произведений литературы или искусства. Вред, причинённый гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению (п. 5 ст. 19 ГК РФ). В соответствии с законом, гражданин имеет право переменить свое имя. Такая перемена не влияет на его гражданские права и обязанности и не является основанием для их прекращения или изменения, однако гражданин вправе требовать внесения соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя, и обязан уведомить об этом своих должников и кредиторов.

Также для осуществления гражданской правоспособности гражданина имеет значение определение места его жительства. Так, по общему правилу, денежное обязательство исполняется по месту жительства кредитора, место открытия наследства определяется по последнему месту жительства наследодателя, подсудность гражданских дел определяется местом жительства сторон (ст. 117,118 ГПК РФ). Граждане имеют право сами выбирать себе место жительства, за исключением случаев, предусмотренных законом, и касающихся определения места жительства малолетних.

Положение гражданина как субъекта гражданского права удостоверяется актами гражданского состояния, которые отнесены законом к фактам, определяющим гражданско-правовой статус гражданина (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, смерть и другие). В связи с особой важностью данных фактов законом установлен специальный порядок их регистрации в специальном государственном органе – органе записи актов гражданского состояния (ЗАГСе). На основании произведенных записей гражданам выдается специальный документ – свидетельство, которым гражданин удостоверяет свое состояние в повседневной жизни.

В случае, когда по месту жительства гражданина на протяжении установленного законом срока нет сведений о месте его пребывания, он может быть признан судом безвестно отсутствующим или объявлен умершим (ст. 42, 45 ГК РФ). Объявление гражданина умершим юридически приравнивается к его физической смерти - производится регистрация смерти в органах ЗАГСа и наступают те же последствия (прекращаются все его права и обязанности, открывается наследство и т.д.). Однако, если гражданин, объявленный умершим, совершил юридические действия, они считаются действительными, т.к. объявление умершим не влияет на субъективные права гражданина, приобретенные в том месте, где было неизвестно об объявлении его умершим, поскольку правоспособность объявленного умершим гражданина прекращается только с момента его фактической смерти. в) Юридические лица

Конструкция юридического лица является основной правовой формой коллективного участия людей в гражданском обороте, которые при этом преследуют различные цели: объединение усилий и капиталов для достижения общих интересов или выполнения общей задачи, управление капиталом, более гибкое и целевое использования финансовых средств, ограничение предпринимательского риска.

Любое юридическое лицо, для того, чтобы быть признанным субъектом гражданских правоотношений, должно иметь определенные признаки, т.е. такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.

Выделяются четыре основополагающих признака юридического лица:

Организационное единство - определённая иерархия органов управления (единоличных или коллективных), составляющих его структуру, в результате чего становится возможным превратить желания множества участников в единую волю юридического лица, а также выразить эту волю. Это единство закрепляется в учредительных документах юридического лица и нормативных актах, регулирующих правовое положение того или иного вида юридических лиц;

Имущественная обособленность - объединение материальной базы (денежных средств, техники, и т.д.) в единый имущественный комплекс, принадлежащий данному юридическому лицу, и отграничение его от имущества других лиц;

Самостоятельная гражданско-правовая ответственность (ст. 56 ГК РФ) - юридическое лицо само несёт гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам, участники или собственники его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, которое не отвечает по их обязательствам. Необходимой предпосылкой такой ответственности и является наличие имущества, которое при необходимости может служить объектом притязаний кредиторов;

Выступление в гражданском обороте от собственного имени - возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Использование юридическим лицом собственного наименования позволяет отличить его от всех иных субъектов и поэтому является необходимой предпосылкой участия юридического лица в гражданских правоотношениях.

В Российской Федерации все юридические лица проходят государственную регистрацию.

Таким образом, юридическое лицо - признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

В зависимости от формы собственности выделяются государственные и частные (негосударственные) юридические лица. К числу государственных (в широком смысле, т.е. включая и муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с принятым за рубежом делением организаций на юридические лица публичного и частного права.

По основныем целям деятельности разделяются коммерческие и некоммерческие организации. К числу коммерческих организаций относятся те, целью деятельности которых является извлечение прибыли и распределение ее между участниками (хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищество на вере; хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив).

Некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь в той степени, которая необходима для достижения их уставных целей (потребительские кооперативы, общественные объединения, религиозные организации, фонды, учреждения, объединения юридических лиц). При этом они не вправе распределять полученную прибыль между своими участниками (пункт 1 статьи 50 Гражданского Кодекса РФ).

Хозяйственные товарищества и общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества) или объединение капиталов, имущества (общества).

По степени увеличения предпринимательского риска участников, хозяйственные товарищества делятся на: полное товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.

В зависимости от состава учредителей можно выделять: юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические лица).

По характеру прав участников в отношении юридического лица выделяются:

Организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;

Организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права: хозяйственные товарищества и общества, кооперативы;

Организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав: общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических лиц.

В зависимости от объёма прав самого юридического лица на используемое им имущество можно различать юридические лица:

Обладающие правом оперативного управления: учреждения и казённые предприятия.

Обладающие правом хозяйственного ведения: государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Обладающие правом собственности на имущество - все остальные.

В зависимости от порядка создания юридического лица они делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.

По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические лица хозяйственные товарищества, договорно-уставные - общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица.

В отличие от граждан, юридические лица (за исключением частных коммерческих организаций) обладают не общей (универсальной) правоспособностью (предполагающей возможность для субъекта права иметь любые права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности), а специальной, предполагающей наличие у лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах.

Объем правоспособности юридического лица определяется не только ее характером. Осуществление некоторых видов деятельности требует получения от государства специальных разрешений (лицензий). Кроме того, законом могут быть установлены специальные ограничения правоспособности для отдельных видов юридических лиц.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который соответствует государственной регистрации такой организации, и прекращается в момент исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (в соответствии со статьями 49, 51, 63 Гражданского Кодекса РФ).

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходимо не только наличие правоспособности, но и дееспособности. Но в отличие от граждан, у юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают и прекращаются одновременно.

В соответствии со статьей 53 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает обязанности через свои органы (единоличный и\или коллегиальный), представляющие интересы этого лица без специальных на то полномочий. Поэтому действия таких органов рассматриваются как действия самого юридического лица. Юридические лица одновременно могут иметь как один такой орган (директор, правление), так и несколько, органы могут назначаться учредителем либо избираться (если учредителей несколько). Также юридические лица могут приобретать гражданские права и обязанности через представителей, действующих на основе доверенности, выдаваемой их органами.

Как уже отмечалось выше, правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права. В случае с юридическими лицами, индивидуализирующими признаками являются его местонахождение и наименование.

Место нахождения юридического лица, как правило, определяется местом его государственной регистрации (если в учредительных документах юридического лица не установлено иное). Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации должны включать в свое название также указание на характер деятельности. Фирма, или фирменное наименование, являющееся названием коммерческой организации – это личное неимущественное право, которое неотделимо от самой организации и может отчуждаться только вместе с ней. Целям индивидуализации в гражданском обороте не только юридического лица, но и его продукции, служат производственные марки, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара.

В науке гражданское право традиционно выделяется следующие способы образования юридических лиц:

1. Распорядительный. Юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, его государственной регистрации не требуется. Так как ст. 51 ГК РФ не предусматривает исключений из требования государственной регистрации юридических лиц, можно заключить, что этот порядок сегодня в России не действует;

2. Разрешительный. Для создания юридического лица необходимо разрешение того или иного компетентного органа. В настоящее время этот порядок образования юридического лица предусмотрен, например, для образования страховых обществ и банков.

3. Нормативно-явочный. Для образования юридического лица согласия каких-либо лиц, включая государственные органы, не требуется, но регистрирующий орган проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюдён ли установленный порядок её образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Данный порядок образования юридических лиц в настоящее время является наиболее распространенным как в России, так и за рубежом.

Наряду с законодательством, правовой основой деятельности любого юридического лица являются его учредительные документы. При этом для разных видов юридических лиц состав учредительных документов может быть различным, так, например, общества с ограниченной ответственностью действуют на основе учредительного договора и устава, а правовой базой для деятельности хозяйственных товариществ является учредительный договор (ст. 52 ГК РФ). Для остальных юридических лиц единственным учредительным документом считается их устав. Ряд некоммерческих организаций может действовать также на основе общего положения об организациях данного вида или общего устава общественного объединения, в которое они входят.

Учредительный договор - гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Он заключается только в письменной форме и вступает в силу, как правило, с момента заключения. Отличие между уставом и учредительным договором не носит принципиального характера и заключается лишь в процедуре принятия документа. Устав, в отличие от учредительного договора, не заключается, а учреждается учредителями и вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица. Устав могут подписывать не все учредители, а специально уполномоченные ими лица.

Для регистрации юридического лица обычно представляют следующие документы:

Заявление учредителей о регистрации;

Устав организации;

Учредительный договор или решение учредителей о создании юридического лица (в виде протокола собрания учредителей);

Свидетельство об уплате регистрационной пошлины.

После регистрации юридического лица компетентным государственным органом основные данные о нем включаются в единый государственный реестр юридических лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления.

Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его реорганизации (за исключением случаев выделения из состава юридического лица другой организации) или ликвидации (добровольной или по решению суда) и, как правило, носит окончательный характер.

Однако законом предусмотрено и приостановление (временное прекращение) деятельности лица - общественного объединения как санкция за нарушение Конституции и законодательства Российской Федерации (только по решению суда на срок до 6 месяцев).

При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юридического лица или их часть переходят к иным субъектам права, т.е. происходит универсальное правопреемство. Реорганизация может осуществляться путём:

Слияния нескольких организаций в одну новую,

Присоединения одного юридического лица к другому,

Разделения юридического лица на несколько новых организаций,

Выделения из состава организации других юридических лиц

Преобразования, т.е. смены организационно-правовой формы юридического лица.

Реорганизация, как правило, проводится по решению участников юридического лица (или собственника его имущества), т.е. добровольно.

При выделении, разделении или слиянии нескольких организаций возникает, как минимум, один новый субъект права, поэтому в таких случаях реорганизация считается законченной в момент государственной регистрации вновь созданных юридических лиц. При присоединении новых юридических лиц не возникает, следовательно, реорганизация завершается в момент исключения присоединенной организации из единого государственного реестра.

Так как реорганизация юридического лица может существенно затрагивать интересы кредиторов, обязательным ее условием является их предварительное уведомление.

Ликвидация юридического лица предусматривает прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация юридического лица в добровольном порядке осуществляется по решению его участников или уполномоченного органа.

Юридическое лицо может быть ликвидировано в принудительном порядке по решению суда (ст.61-64 ГК РФ), в случае осуществления деятельности без соответствующего разрешения (лицензии), или когда такая деятельность прямо запрещена законом либо сопряжена с неоднократными или грубыми нарушениями Российского законодательства.

Для отдельных видов юридических лиц законом установлены дополнительные основания ликвидации: несостоятельность (банкротство) - для коммерческих организаций (за исключением казенных предприятий), потребительских кооперативов и фондов; утрата имущества, т.е. уменьшение стоимости чистых активов предприятия ниже уровня минимального размера уставного капитала - для хозяйственных обществ и унитарных предприятий. В обоих этих случаях ликвидация может проводиться как добровольно, так и принудительно.

Порядок ликвидации юридического лица состоит из нескольких этапов и урегулирован статьями 61-64 Гражданского кодекса.

Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского права. Государство, как и другие субъекты гражданского права, может участвовать в гражданско-правовых отношениях. Однако правоспособность государства обладает рядом особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом публичного права, носителем власти.

Основные свойства государства, превращающих его в особый субъект гражданских правоотношений:

· ·Государство само принимает законы, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты гражданского права;

· ·Государство может принимать административные акты, из которых возникают гражданско-правовые отношения независимо от воли другой стороны;

· ·Государство сохраняет властные функции даже тогда, когда оно вступает в построенные на началах равенства гражданско-правовые отношения;

· ·Государство пользуется иммунитетом.

Все это позволяет говорить об особом положении государства в гражданском праве.

Во многом объем правоспособности государства определяется тем, что государство участвует в гражданском обороте не в своих частных интересах, а в целях наиболее эффективного отправления публичной власти. Поэтому государство, вступая в гражданский оборот должно следовать этим целям, и правоспособность государства можно назвать целевой.

Так как государство участвует в гражданском обороте как совокупность субъектов разного уровня (Российская Федерация; субъекты Российской Федерации – республики, края, области, города Федерального значения, автономная область, автономные округа; муниципальные образования), эти субъекты выступают самостоятельно как участники гражданско-правовых отношений. 3. Объекты гражданских правоотношений понятия и виды.

Специфика гражданского имущественного правоотношения заключается в том, что объектом всех этих отношений являются материальные и нематериальные блага в экономической форме товаров, а сами эти отношения имеют товарно-денежный характер. Однако в качестве объектов правоотношений выступают явления (предметы), которые признаны таковыми государством.

Статья 128 Гражданского кодекса РФ к объектам гражданских прав относит:

Вещи, включая деньги и ценные бумаги,

Иное имущество, в том числе имущественные права;

Работы и услуги;

Информацию;

Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);

Нематериальные блага.

Следует подчеркнуть, что юридическое понимание вещей не совпадает с обыденным представлением о них как о материальных предметах окружающего мира. Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их способности удовлетворять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными качествами или полезные свойства которых недоступны людям, объектами гражданско-правовых отношений не являются и статус вещей не приобретают. Вещами являются лишь материальные ценности: как продукты человеческого труда, так и предметы, созданные природой - земля, полезные ископаемые, растения и т.д., то есть материальные блага, полезные свойства которых осознаны и используются людьми.

С точки зрения действующего законодательства, вещами признаются также живые существа (дикие и домашние животные), сложные материальные объекты (промышленные сооружения, железные дороги и т. п.), различные виды энергии (тепловой, электрической, атомной и т. п.), жидкие и газообразные вещества и т.п.

Таким образом, под вещами наука гражданского права понимает данные природой и созданные человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов гражданских прав.

ГК РФ использует для классификации вещей несколько оснований. По своей оборотоспособности (ст. 129 ГК РФ) вещи, как и другие объекты гражданских прав, делятся на свободные в обороте, ограниченно оборотоспособные и изъятые из оборота.

Под оборотоспособностью понимают возможность свободно распоряжаться объектами гражданских прав путем их передачи другим лицам. Ограничение оборотоспособности выражается в том, что соответствующие виды объектов могут либо принадлежать только государственным организациям или только российским гражданам и юридическим лицам, либо находиться в обороте только по специальным разрешениям. Вещи, изъятые из оборота, вообще не могут быть объектами прав и обязанностей в области имущественных отношений и предметом гражданско-правовых сделок.

По признаку связи с землей вещи делятся на движимые и недвижимые (ст. 130 ГК РФ).

Главным признаком большинства объектов недвижимости является их неразрывная связь с землей, именно благодаря которой они обычно обладают повышенной ценностью, а также невозможность их перемещения без несоразмерного ущерба назначению. Как правило, к недвижимым вещам (недвижимости) относятся сами земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и т.д. Вне связи с землей соответствующие объекты, например, деревья, предназначенные для посадки, строительные материалы и т.д., недвижимыми вещами не считаются.

Кроме объектов, неразрывно связанных с землей, ст. 130 ГК РФ относит к недвижимости также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные спутники, космические корабли, и т.п.). Законом к недвижимости может быть отнесено и другое имущество (например, элементы инженерной инфраструктуры). Особой разновидностью недвижимых вещей является предприятие как единый имущественный комплекс, включающий в себя все виды имущества, предназначенные для его деятельности (ст. 132 ГК РФ). Признание данных объектов недвижимым имуществом, которое характерно для гражданского законодательства многих стран, обусловлено их высокой стоимостью и связанной с этим необходимостью повышенной надежности правил их гражданского оборота.

Все остальные вещи, которые по прямому указанию закона не отнесены к недвижимым, признаются движимым имуществом. Указанное деление важно в силу разного правового режима, применяемого к движимым и недвижимым вещам. Основная специфика правового режима недвижимого имущества заключается в том, что возникновение, переход, ограничение и прекращение права собственности и других прав на него происходит в особом порядке, который обычно требует их обязательной государственной регистрации. Причем вещи, хотя и подпадающие по своим физическим признакам под понятие недвижимости, но не зарегистрированные в таком качестве в установленном порядке, недвижимостью не считаются.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке, а также предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. Тем самым обеспечивается общедоступность информации о правах на недвижимость.

По признаку делимости вещи делятся на делимые и неделимые (ст. 133 ГК РФ). Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Делимость приобретает правовое значение главным образом применительно к разделу общей собственности.

Статья 134 ГК РФ делит вещи также на простые и сложные. Сложной вещью признаются разнородные вещи, образующие единое целое, предполагающее использование их по общему назначению (как одну вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.

По признаку функциональной взаимосвязи вещи делятся на главную вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ). Принадлежность служит главной вещи, связана с нею общим назначением и следует ее судьбе, если иное не предусмотрено договором.

ГК РФ различает вещи в также зависимости от их назначения и цели использования. Эти признаки являются одним из критериев для разграничения договора розничной купли-продажи и поставки, а также условия применения правил о возмещении вреда, причиненного товарами ненадлежащего качества, и в др. случаях.

В качестве вещей отдельно выделяются: плоды; продукция; доходы (ст. 136 ГК РФ). Плоды - вещественная форма того, что приносит вещь от ее хозяйственного использования. Продукция- результат переработки сырья, производительного использования вещи. Доход - денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском обороте. Ст. 128 ГК РФ относит к вещам также деньги и ценные бумаги (облигации, акции, векселя и т.д.). Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ценные бумаги становятся средством платежа, заменяя деньги.

Помимо вещей понятие "имущество" в гражданском праве в широком смысле охватывает также имеющие денежную оценку имущественные права и имущественные обязанности.

Наряду с вещами объектами гражданских правоотношений выступают результат действий (работы). Так, результат работы подрядчик должен передать заказчику по договору подряда. Этот результат может быть отделен от самих действий, вследствие чего он рассматривается в качестве самостоятельного объекта гражданских правоотношений. Услуги - действия, результаты которых неотделимы от самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности. Широкое распространение получили посреднические, информационные, юридические, медицинские, образовательные, социально-культурные и иные услуги.

В современном мире информация уже давно приобрела товарный характер и выступает в качестве объекта договорных отношений, связанных с ее сбором, хранением, переработкой, распространением и использованием. Как особый объект гражданских прав информация характеризуется следующими признаками: а) нематериальность (информация не сводится к тем физическим объектам, которые выступают ее носителями); б) непотребляемость (подвергается лишь моральному, но не физическому старению); в) возможность почти неограниченного тиражирования, распространения и изменения форм ее фиксации; г) отсутствие закрепления в законе за кем-либо монополии на использование информации и обладание ею (исключая объекты интеллектуальной собственности или служебную и коммерческую тайну).

Служебная и коммерческая тайна (ст. 139 ГК РФ) - особая разновидность информации, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам при условии, что к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к ее охране. Предприниматели к этим сведениям обычно относят данные об имущественном положении, переговорах, контрагентах, сделках, а также применяемых технологиях, технических решениях, методах организации производства и всего того, что обычно охватывается понятием секрет производства («ноу-хау»).

Интеллектуальная собственность - это условное понятие, использующееся в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а также приравненных к ним по правовому режиму средств индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак и т. п.). Результаты интеллектуальной деятельности нематериальны, но они становятся объектами гражданских правоотношений лишь, когда облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми. Материальный носитель (рукопись, чертеж и т. п.) выступает в качестве вещи и может передаваться в собственность другим лицам, но сам результат интеллектуальной деятельности сохраняется за его создателем и может использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указанных в законе.

Под нематериальными благами обычно понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством. К их числу относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя, право авторства и другие нематериальные блага.

Тема 1. Основы гражданских правоотношений

1.1. Понятие, содержание и особенности гражданско-правовых отношений

Гражданское правоотношение – однаиз разновид­ностей правовых отношений. Оно представляет собой урегулирован­ное с помощью норм гражданского права и возникающее на основе норм гражданского права отношение.

Обладая общими со всеми другими общественными отноше­ниями признаками и чертами, гражданские правоотношения имеют и специфические особенности, касаясь различных сторон правоотноше­ний, особенно – диспозитивного метода регули­рования имущественных и личных неимущественных, тесно связанных с имущественными, общественных отношений и участников этих отношений.

Особенность субъектов гражданско-правовых отношений, а следовательно, и правоотношений заключается, во-первых, в том, что субъ­екты – стороны этих отношений в имущественном и организацион­ном плане полностью самостоятельны, независимы друг от друга. Во-вторых, в том, что они в юридическом отношении равны между собой, вследствие чего обязанность одной стороны соотносится с субъектив­ным правом дру­гой не как государственно-властное или иное по своему характеру веле­ние, а как имущественное притязание. И, в-третьих, в том, что юридиче­скими гарантиями субъективных прав каждой из сторон – участниц гражданско-правовых отношений служат свойственные только граждан­скому праву способы их защиты и соответствующие меры ответственности за неисполнение или ненадле­жащее исполнение сторонами их обязанностей. Способы защиты в гражданском правоотношении субъективных прав и меры ответствен­ности носят в основном имущественный характер.

Субъективное право выступает при этом как мера дозволен­ного поведения субъектов гражданского правоотношения, асубъек­тив­ная юридическая обязанность как мера должного поведения каждого из участников гражданско-правовых отношений.



Субъективное гражданское право сводится в конечном счете к нали­чию предоставленных субъекту правоотношения различных юридических возможностей – правомочий.

В отношении субъекта гражданско-правовых отношений – кредито­ра – в качестве таких правомочий выступают правомочия требовать от дру­гой стороны – обязанного субъекта исполнения соответствующих, возложенных на него обязательств в виде совер­шения определенных действий по выпол­нению работ, передачи иму­щества, денежных средств и пр. Кроме того, кредитор обладает правомочиями на защиту своих нарушенных прав, правомочиями требовать применения к должнику соответствующих мер государ­ственного воздействия с целью восстановления нарушенных прав.

Основной смысл субъективных юридических обязанностей заключает­ся в необходимости субъекта гражданско-правовых отноше­ний – носителя данных юридических обязанностей совершить в пользу другого лица – обладателя соответствующих правомочий – определен­ные действия или же воздержаться от совершения этих действий.

В тех случаях, когда к субъекту гражданско-правовых отноше­ний предъявляются требования совершения тех или иных действий, когда он побуждается к их совершению, такого рода обязанности обычно именуются позитивными обязанностями. Это обязанности активного типа.

Во всех остальных случаях, когда от обязанного лица – субъекта гражданско-правовых отношений – требуется воздержание от соверше­ния тех или иных действий, связанных, например, с причинением вреда окружающей среде, с нарушением прав и законных интересов другого лица или лиц, то такого рода обязанности, исходящие по своей природе из гражданско-правовых запретов, классифицируют как негативные обязанности. Они существуют как обязанности пассивного типа.

Субъекты гражданско-правовых отношений

Понятием субъекта гражданско-правовых отношений охваты­вается круг лиц, являющихся участниками имущественных и тесно связанных с ними личных неимущественных отношений, регули­руемых с помощью норм гражданского права. Субъекты гражданских, как и субъекты всех иных, правоотношений именуются лицами. Понятие «лица» является родовым, распространяющимся на всех участников гражданско-право­вых отношений: физических лиц – граждан и юридических лиц – хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперати­вов, государственных и муниципальных унитарных предприятий и др.

В соответствии с действующим законодательством в качестве субъектов гражданско-правовых отношений могут выступать РФ, субъекты Федерации и муниципальные образования. На них также распространяется понятие «лица».

Понятие субъекта гражданско-правовых отношений является юридическим понятием, правовой категорией. Это означает, что только законодатель определяет характер и содержание требований, предъяв­ляемых к данной категории, а при необходимости вносит в них изменение. В первую очередь это относится к понятию и содержанию таких, в равной мере касающихся как физических, так и юридических лиц, требований, своего рода их приз­на­ков и черт, как обладаниеими правоспособностью и дееспособностью.

Среди субъектов гражданско-правовых отношений законода­тель выделяет в первую очередьграждан – физических лиц. В Граж­данском кодексе РФ глава «Граждане (физические лица)» отнюдь не случайно предшествует главе «Юридические лица». Термин и понятие «гражданин» указывает, как известно, на постоянную политико-право­вую связь лица с государством, на наличие взаимных политических и иных прав и обязанностей у лица и государства. В силу этого логично предположить, что гражданское законодательство, используятермин и понятие «гражданин», адресу­ется исключительно к гражданам Россий­ской Федерации. Но вместе с тем оно устанавливает, что правила (нормы), содержащиеся в граждан­ском законодательстве, применяются­ и к отношениям «с участием иностранных граждан, лиц без граж­данства и иностранных юридичес­ких лиц, если иное не предусмотре­но федеральным законом».

Правоспособность физического лица – участника гражданско-правовых отношений (гражданская правоспособность) определяется в Гражданском кодексе РФ как «способность иметь гражданские права и нести обязанно­сти» (п. 1 ст. 17). Социально-юридическая значимость гражданской правоспособности заключается в том, что она выступает как некое условие, а точнее – предпосылка возникновения и соответ­ственно реализации субъективных прав и юридических обязанностей. Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. Все граждане (физические лица) обладают правоспособностью в равной мере. Суть и содержание гражданской правоспособности состоят в совокупности тех имущест­вен­ных и личных неимущественных, связанных с имущественными, прав и обязанностей, которыми физическое лицо в законном порядке может обладать.

В ст. 18 ГК РФ законодатель попытался дать пере­чень такого рода имущественных и личных неимущественных прав, кото­рые составляют содержание правоспособности граждан РФ, т.е. тех гражданских прав, которыми они могут обладать.

В соответствии с данной статьей граждане России могут:

1) иметь имущество на праве собственности;

2) наследовать и завещать его;

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом дея­тельностью;

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

6) избирать место жительства;

8) иметь иные имущественные и личные не­имущественные права.

Определяя понятие и раскрывая содержание правоспособности физи­ческих лиц, законодатель в то же время предусматривает гарантии ее сохранения и беспрепятственного осуществления. В ст. 22 ГК РФ в связи с этим говорится, что «никто не может быть ограничен в правоспособно­сти и дееспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных за­коном» и что «полный или частичный отказ гражда­нина от правоспособ­ности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом».

Наряду с правоспособностью физическое лицо – участник гражданско-правовых отношений должно обладать и дееспособностью. Под гражданской дееспособностью физического лица пони­мается спо­соб­ность гражданина своими действиями приобретать и осущест­влять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан­нос­ти и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ).

В практическом плане обладание дееспособностью означает наличие у гражданина способности лично совершать те или иные юридически значимые действия, иметь гражданские обязанности, а также нести ответственность за неисполнение этих обязанностей и при­чи­ненный имуществен­ный вред. Суть и содержание дееспособности заключаются именно в том, что физическое лицо – гражданин обладает следующими способностями:

Своими дейст­виями приобретать гражданские права и создавать для себя обязанности;

Самостоятельно осуществлять эти права и исполнять обязанности;

Нести ответственность за их неисполнение.

По сравнению с правоспособностью, которая принадлежит в равной мере каждому физическому лицу, дееспособность не является одинаковой для всех граждан. Законодатель различает несколько видов дееспособности: полную дее­способность, дееспособность несовершен­нолетних в возрасте от 14 до 18 лет и дееспособность несовершен­нолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

Полная дееспособность наступает у физических лиц с наступ­ле­нием их совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. В тех случаях, когда законом допускается вступление в брак до дости­жения совершеннолетия, лицо, не достигшее 18-летнего возраста, приобретает согласно ГК РФ дееспособность в полном объеме со времени вступ­ления в брак. Полная дееспособность наступает у несовершеннолетнего лица и то­гда, когда по достижении 16-летнего возраста гражданин работает по тру­довому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринима­тельской деятельностью.

В соответствии с действующим гражданским законодатель­ством «объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечи­тельства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии тако­го согласия – по решению суда» (п. 1 ст. 27 ГК РФ).

Наряду с полной дееспособностью законодатель предусмат­ривает существование также неполной (частичной) дееспособности – дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать лишь следующие действия:

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые и иные сдел­ки, предусмотренные законом.

Во всех других случаях при совершении тех или иных сделок они действуют лишь с письменного согласия своих законных предста­вителей – родителей, усыновителей или попечителя. По сделкам, которые несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совер­шать самостоятельно, они также самостоятельно несут имущественную ответственность в соответствии с Гражданским кодексомРФ.

Разновидностью неполной (частичной) дееспособности является дееспособность несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних). Согласно ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно лишь следующие сделки:

1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определен­ной цели или для свободного распоряжения.

Все иные сделки несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет не мо­гут совершать самостоятельно. От их имени все иные сделки могут совер­шать только их родители, усыновители или опекуны. Имущественная ответственность по сделкам малолетних, в том числе и по тем, которые совершены ими самостоятельно, несут их родители, усыновители и опекуны, если не докажут, что обязательство было наруше­но не по их вине. Эти же лица отвечают также и за вред, причиненный малолетними.

В соответствии с действующим гражданским законодатель­ством допускается ограничение дееспособности физических лиц, при­чем не только тех, ко­торые обладают полной дееспособностью, но и тех, которые имеют непол­ную (частичную) дееспособность. В отно­шении последних ГКРФ предусматривает, что при наличии доста­точных оснований «суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ог­раничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восем­надцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработ­ком, стипендией или иными доходами» (п. 4 ст. 26). Исключение составля­ют те случаи, когда имела место эмансипация, или же когда лицо в соот­ветствии с законом вступило в брак до достижения совер­шенноле­тия и тем самым приобрело полную дееспособность.

В отношении лиц, обладающих полной дееспособностью, ГК РФ устанавливает, что физические лица – граждане, которые вследст­вие злоупотребления спиртными напитками или наркоти­ческими средствами ставят свои семьи в тяжелое материальное положение, могут быть ограничены судом в дееспособности в порядке, предусмот­ренном гражданским процессуальным законодательством. Над каждым из этих лиц устанавливается попечительство. Лицо, ограниченное в дееспособности, может совершать самостоятель­но только мел­кие бытовые сделки. При отпадении оснований, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, суд отменяет это ограничение. На основании решения суда отменяется также установленное над гражданином попечительство (пп. 1, 2 ст. 30).

Наряду с ограничением дееспособности в ГК РФ предусмат­ривается также возможность признания гражданина недееспособным, которая может быть признана только судом и в порядке, установ­ленном гражданским процессуальным законодательством. Основанием для такого признания является психическое расстройство лица, вследствие которого оно не может понимать значения своих действий или руководить ими. После признания лица недееспособным над ним устанавли­вается опе­ка. Опекун совершает все сделки от имени лица, признанного недееспо­собным. В случае отпадения оснований, в силу которых гражданин был при­знан недееспособным, суд признает его таковым, а на основании решения суда отменяется установленная над ним опека.

Наряду с гражданами – физическими лицами участниками гражданско-правовых отношений являются также организации, созда­вае­мые для участия в имущественном обороте, – юридические лица.

Основные признаки юридического лица, закрепленные в законодательном порядке, следующие:

1) наличие в собственности, хо­зяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, т.е. имущественная обособ­ленность одной организации – юридического лица от других;

2) организационное единство организации – юридического лица, выступление его в виде целостного объединения, структурно распадающегося, однако, в ряде случаев на различные подразде­ления и имеющего свои управленческие органы;

3) выступление в иму­щественном обороте и во всех иных делах от своего имени;

4) самостоятельная имущественная ответственность организации – юридического лица по своим обязательствам;

5) способность не только приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, но и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

6) наличие самостоятельного баланса и сметы.

Правоспособность юридического лица, как и его дееспособ­ность, возникает в момент создания юридического лица и прекра­щает­ся в мо­мент завершения его ликвидации. Моментом создания юриди­чес­кого лица считается согласно закону мо­мент его государственной регистрации. Ст. 51 ГК РФ предписывает, что юридическое лицо «подле­жит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации юридических лиц». Отказ в госу­дарственной регистрации по мотивам нецелесообраз­но­сти созда­ния юри­ди­ческого лица не допускается. Любой отказ в регистра­ции юриди­чес­кого лица, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.

Моментом прекращения существования юридического лица считается в соответствии с ГК РФ завершение ликвидации юридичес­кого лица. Согласно п. 8 ст. 63 ГК РФ «ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим суще­ствование после внесения об этом записи в единый государственный ре­естр юридических лиц».

Отдельными видами деятельности юридические лица могут заниматься только на основании специального разрешения – лицензии. Перечень та­ких видов деятельности определяется в законодательном порядке. В тех случаях, когда для занятия той или иной деятельностью требует­ся получение лицензии, право юридического лица осуществлять эту деятельность возникает с момента получения такой лицензии или же в ука­занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено в действующем законодательстве.

В зависимости от характера деятельности юридических лиц действую­щее гражданское законодательство подразделяет их на два вида: коммерче­ские и некоммерческие организации. К коммерческим организациям – юридическим лицам отно­сятся такие организации, которые основной целью своей деятель­ности ставят извлечение при­были. Получаемая при этом прибыль распределяется между учредите­лями, участниками возникающих при этом гражданско-правовых отноше­ний. Юридические лица, являющиеся коммерческими организа­циями, мо­гут создаваться в таких формах, как хозяйственные товари­щества и обще­ства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

К некоммерческим организациям – юридическим лицам отно­сят­ся такие организации, которые не имеют целью своей деятель­ности извлечение прибыли и распределение ее между участниками некоммерческой органи­зации. Юридические лица, являющиеся неком­мер­ческими организа­циями могут создаваться в таких формах, как потребительские коопе­ра­тивы, общественные и религиозные организа­ции (объединения), финансируемые собственником учреждений, бла­гот­во­рительные и иные фонды. Неком­мерческие организации могут создаваться и в других формах, предусмот­ренных законом. Некоммер­чес­кие организации могут осуществлять предпринимательскую деятель­ность лишь в той мере, в какой это служит достижению целей, ради которых они созданы, и в какой мере это соответствует данным целям.

Наряду с коммерческими и некоммерческими организациями гражданское законодательство допускает «создание объединений ком­мер­ческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов» (ст. 50 ГК РФ).

Юридические лица, как и физические лица – участники граж­данско-правовых отношений, по своим обязательствам несут иму­щест­венную ответственность. Они отвечают по обязательствам всем принадлежащим им имуществом. При этом учредитель (участник) юридического лица или собственниц его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица. В свою очередь юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника

Наряду с регламентацией порядка образования, деятельности и ответственности юридических лиц гражданское законодательство пре­дус­матривает также условия и порядок их ликвидации. Этому посвящен целый ряд статей ГК РФ. Юридическое лицо в России может быть ликвидировано какпо решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредитель­ными документами, так ипо решению суда. Причинами его ликвидации в первом случае могут быть:

Истечение срока, на который было создано юридическое лицо;

Достижение целей ради которой оно создавалось,

Признание судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носи­ли неустрани­мый характер.

Основаниями для ликвидации юридического лица в судебном порядке могут служить:

1) осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);

2) осуществление деятельности, запрещенной законом;

3) осуществление деятельности, сопровождающейся «неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов»;

4) «системати­ческое осуществление общественной или религиозной организацией (объ­единением), благотворительным или иным фондом деятельности, проти­воречащей его уставным целям»;

5) иные случаи, предусмотренные ГК РФ (п. 2 ст. 61).

Юридическое лицо, которое является коммерческой организа­цией либо действует в форме потребительского кооператива, благотво­ри­тельно­го или иного фонда, ликвидируется также в соответствии со ст. 65 («Несостоятельность (банкротство) юридического лица») ГК РФ вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Ликвидация юридического лица влечет за собой его прекраще­ние без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.